- Безвозмездные договоры между юридическими лицами
- Какие договоры могут быть безвозмездными
- Запреты на дарение
- Что считается дарением
- Исключения
- Договор безвозмездного пользования в Российском праве
- Возможно ли заключение безвозмездного договора между юрлицами
- Срок безвозмездного договора
- Могут ли юрлица заключить безвозмездный договор подряда
- Договор безвозмездного пользования движимым или недвижимым имуществом
- Договор безвозмездного оказания услуг
- Договор поручения
- Договор безвозмездного хранения
- Markdown
- Образец договора между юрлицами о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения
- Вопрос
- Ответ
- Обоснование
- Условия договора хранения
- Права и обязанности поклажедателя
- Права и обязанности хранителя
- Хранение на товарном складе
- Бесплатный экспресс-аудит учёта от специалистов 1С
- Как оформить долговую расписку?
- Как правильно давать деньги в долг?
Безвозмездные договоры между юридическими лицами
Безвозмездные договоры между юридическими лицами – не редкость. Однако при их заключении следует соблюдать действующие запреты и ограничения. Например, запрещено дарение в отношениях между коммерческими организациями, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей. Как заключить безвозмездный договор между юрлицами и какие нюансы при этом следует учитывать, изложено в статье.
Какие договоры могут быть безвозмездными
По закону безвозмездные договоры – это те, природа которых предусматривает получение чего-либо только одной стороной. Примером могут служить договоры дарения и безвозмездного пользования (п. 1 ст. 572, п. 1 ст. 689 ГК РФ). Их нельзя сделать возмездными по воле сторон.
Если сторона такого договора получит плату или иное встречное предоставление, то договор могут признать притворным. В этом случае будут применяться правила, которые регулируют фактически совершенную сторонами сделку. Например, если даритель получил от одаряемого деньги за переданную вещь, к отношениям сторон будут применяться правила о купле-продаже.
Запреты на дарение
ГК РФ содержит запрет на дарение в отношениях между коммерческими организациями (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). Такая сделка в соответствии со ст. 167 ГК РФ является недействительной с момента ее совершения и не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью.
Норма подпункта 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ основана на том, что дарение противоречит сути взаимоотношений между субъектами предпринимательской деятельности.
Что считается дарением
Отличительный признак дарения – очевидное намерение одной из сторон передать другой вещь в собственность (либо передать имущественное право, освободить от имущественной обязанности), чтобы облагодетельствовать одаряемого. То есть безвозмездность сделки не связана с каким-либо экономическим интересом дарителя.
Например, соглашение о прощении долга квалифицируется как дарение, если установлено, что долг прощается в качестве дара. Если же кредитор прощает долг взамен получения какой-либо имущественной выгоды, то такое прощение долга дарением не является.
Исключения
Если две коммерческие организации заключат договор, в силу которого происходит дарение, он будет ничтожным, как нарушающий прямо установленный в законе запрет. Однако могут быть исключения. Например, запрет на дарение между коммерческими организациями не действует, если стороны сделки — дочернее и основное общества. Кроме того, коммерческие организации могут дарить друг другу обычные подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Например, цветы, конфеты, бизнес-сувениры.
Договор безвозмездного пользования в Российском праве
Договор безвозмездного пользования (ссуды) предполагает безвозмездную передачу вещи в безвозмездное временное пользование ссудополучателю (п. 1 ст. 689 ГК РФ). При этом нет ограничений на заключение такого договора между коммерческими организациями, иными юридическими лицами, за исключением случаев, указанных в п. 2 ст. 690 ГК РФ.
Судами признается возможность заключения между коммерческими организациями договоров ссуды (постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.01.2017 № Ф02-7800/2016 по делу № А19-3991/2016, Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2015 № Ф05-14834/2015 по делу № А40-172318/14).
По соглашению сторон безвозмездными могут быть любые договоры, кроме тех, для которых в силу их природы и (или) указания закона наличие встречного предоставления является обязательным. К таким исключениям относятся, например, купля-продажа, аренда, агентирование (п. 1 ст. 454, ст. 606, 1006 ГК РФ).
Возможно ли заключение безвозмездного договора между юрлицами
Два юридических лица могут заключить безвозмездный договор, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- Такой договор может быть безвозмездным в силу закона. Например, заключить безвозмездный договор аренды нельзя, так как внесение платы за пользование объектом является отличительным признаком данного договора. Если компании договорятся о безвозмездном предоставлении вещи во временное пользование, это будет договор ссуды и к нему будут применяться другие правила (ст. 606, п. 1 ст. 614, п. 1 ст. 689 ГК РФ);
- В законе нет прямого запрета на заключение данного договора между юрлицами. Например, договор об отчуждении исключительного права может быть безвозмездным, но по общему правилу коммерческим организациям заключать такой договор между собой запрещено (пп. 3, 3.1 ст. 1234 ГК РФ). Если компании подпишут договор в нарушение явно выраженного в законе запрета, он будет ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ);
- Сделка не отвечает признакам дарения. Это условие применяется к договорам между коммерческими организациями. Если хотя бы одна из сторон — некоммерческое юрлицо, его соблюдать не нужно (п. 1 ст. 575 ГК РФ).
Срок безвозмездного договора
По общему правилу стороны могут установить любой срок договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Большинство безвозмездных договоров могут быть бессрочными, поскольку срок — несущественное условие.
От договора безвозмездного пользования любая сторона вправе отказаться в любое время без объяснения причин, известив контрагента за месяц, если иной срок не установлен договором (п. 1 ст. 699 ГК РФ).
От договора, который заключен на определенный срок, ссудодатель не может немотивированно отказаться. А вот ссудополучателю такое право предоставлено, однако его можно исключить или ограничить договором (п. 2 ст. 699 ГК РФ).
В ряде случаев договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом сроком на год и более нужно регистрировать.
Для некоторых случаев закон предусматривает предельные сроки, например, для некоторых договоров безвозмездного пользования земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности (п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ). Такой договор не может быть бессрочным. Если не указать в нем срок, договор будет заключен на предельный срок.
Могут ли юрлица заключить безвозмездный договор подряда
Полагаем, что заключить безвозмездный договор подряда нельзя, поскольку наличие встречного предоставления для него является обязательным, исходя из смысла п. 1 ст. 702 ГК РФ. Эта норма говорит о том, что заказчик по договору подряда обязан оплатить результат работ.
Вместе с тем стороны могут заключить договор безвозмездного выполнения работ, поскольку возможно заключать и не предусмотренные правовыми актами договоры. Нормы о договоре подряда к подобным соглашениям не применяются, но возможно применение их по аналогии закона к отдельным отношениям сторон (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
Примером может служить договор безвозмездного выполнения работ, который можно заключить в целях благотворительности в силу ст. 1 Закона О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) от 11.08.1995 № 135-ФЗ. В такой ситуации оплата работ, безусловно, не предполагается.
Договор безвозмездного пользования движимым или недвижимым имуществом
Компании могут заключать договор безвозмездного пользования движимым или недвижимым имуществом. При этом нужно учитывать все требования и ограничения, которые установлены для юрлиц, в частности:
- коммерческая организация не может передать имущество в безвозмездное пользование своему учредителю, участнику и некоторым другим лицам (п. 2 ст. 690 ГК РФ);
- ГУП или МУП, которому недвижимость принадлежит на праве хозяйственного ведения, не может передать ее в безвозмездное пользование без согласия собственника (ст. 294, п. 2 ст. 295 ГК РФ).
Договор безвозмездного оказания услуг
Коммерческие организации не могут оказывать друг другу услуги безвозмездно. Договор безвозмездного оказания услуг между коммерческими организациями подпадает под признаки дарения, которое между такими лицами запрещено (п. 1 ст. 572, п. 1 ст. 575 ГК РФ).
Факт отсутствия в договоре цены или обязанности оплатить услуги не делает его безвозмездным. По общему правилу договор будет считаться возмездным (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Получатель услуг в таком случае должен будет оплатить их по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ).
Если условие о плате для конкретного договора является существенным, при его отсутствии договор может быть незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Если контрагентом является некоммерческая организация, то заключение безвозмездного договора возможно. Это не зависит от того, будет НКО заказчиком или исполнителем.
Во-первых, НКО не является коммерческой организацией, а потому договор дарения услуг с ней не подпадает под запрет п. 1 ст. 575 ГК РФ. Во-вторых, договор с НКО-исполнителем может подпадать под запрет дарения, только если некоммерческая организация осуществляет деятельность, приносящую доход, поскольку именно в таком случае к НКО применяются правила, регулирующие предпринимательскую деятельность (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Однако раз услуги оказываются безвозмездно, их оказание нельзя рассматривать как деятельность, приносящую НКО доход.
Ситуации, когда некоммерческая организация является исполнителем, встречаются нечасто. Как правило, НКО является получателем услуг в рамках благотворительной деятельности.
Договор поручения
Если договор поручения заключается в связи с осуществлением хотя бы одной из его сторон предпринимательской деятельности, он должен быть возмездным (абз. 2 п. 1 ст. 972 ГК РФ).
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 972 ГК РФ стороны вправе договориться об обратном и заключить безвозмездный договор. Некоторые виды договоров поручения являются возмездными в силу прямого указания на это в законе. К ним относятся договоры морского посредничества, договоры на осуществление брокерской деятельности.
Если стороны хотят заключить безвозмездный договор поручения и это не противоречит требованиям закона, в нем необходимо прямо указать, что вознаграждение поверенному не уплачивается. В противном случае договор поручения будет являться возмездным.
Договор безвозмездного хранения
Закон не запрещает заключать безвозмездный договор хранения между юрлицами, в том числе коммерческими организациями. Безвозмездное хранение не противоречит закону и не является дарением, поскольку хранение вещи без выплаты вознаграждения не является ни безвозмездной передачей вещи или имущественного права, ни договорным освобождением от имущественной обязанности.
Markdown
Если контрагентом является некоммерческая организация, то заключение безвозмездного договора возможно. Это не зависит от того, будет НКО заказчиком или исполнителем.
Во-первых, НКО не является коммерческой организацией, а потому договор дарения услуг с ней не подпадает под запрет п. 1 ст. 575 ГК РФ. Во-вторых, договор с НКО-исполнителем может подпадать под запрет дарения, только если некоммерческая организация осуществляет деятельность, приносящую доход, поскольку именно в таком случае к НКО применяются правила, регулирующие предпринимательскую деятельность (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Однако раз услуги оказываются безвозмездно, их оказание нельзя рассматривать как деятельность, приносящую НКО доход.
Ситуации, когда некоммерческая организация является исполнителем, встречаются нечасто. Как правило, НКО является получателем услуг в рамках благотворительной деятельности.
## Договор поручения
Если договор поручения заключается в связи с осуществлением хотя бы одной из его сторон предпринимательской деятельности, он должен быть возмездным (абз. 2 п. 1 ст. 972 ГК РФ).
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 972 ГК РФ стороны вправе договориться об обратном и заключить безвозмездный договор. Некоторые виды договоров поручения являются возмездными в силу прямого указания на это в законе. К ним относятся договоры морского посредничества, договоры на осуществление брокерской деятельности.
Если стороны хотят заключить безвозмездный договор поручения и это не противоречит требованиям закона, в нем необходимо прямо указать, что вознаграждение поверенному не уплачивается. В противном случае договор поручения будет являться возмездным.
## Договор безвозмездного хранения
Закон не запрещает заключать безвозмездный договор хранения между юрлицами, в том числе коммерческими организациями. Безвозмездное хранение не противоречит закону и не является дарением, поскольку хранение вещи без выплаты вознаграждения не является ни безвозмездной передачей вещи или имущественного права, ни договорным освобождением от имущественной обязанности.
---
Образец договора между юрлицами о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения
В договоре о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения необходимо согласовать существенные условия, в частности, предмет договора. Для этого нужно прописать, что передается нежилое помещение, указать согласно данным ЕГРН его кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, номер на поэтажном плане. Эти данные позволят определенно установить объект безвозмездного пользования (помещение). Без них условие об объекте считается несогласованным, а договор — незаключенным (п. 2 ст. 689, п. 3 ст. 607 ГК РФ).
Также рекомендуем указать:
• характеристику помещения (техническое и санитарное состояние, какой мебелью и оборудованием оснащено помещение) и иную информацию о нем (обременение правами третьих лиц); • условие о коммерческом интересе ссудодателя в заключении договора, если стороны — коммерческие организации; • срок договора; • условия использования помещения. Например, можно прописать, кто делает капитальный и текущий ремонт и несет расходы на коммунальные услуги. По умолчанию это обязанности ссудополучателя (ст. 695 ГК РФ). Также можно уточнить, кто станет собственником отделимых улучшений, которые осуществит ссудополучатель, например, демонтируемых без ущерба для помещения кондиционеров. По общему правилу их заберет ссудополучатель (п. 2 ст. 689, п. 1 ст. 623 ГК РФ); • порядок предоставления и возврата помещения. В частности, дату передачи помещения, какими документами оформляется передача, сколько комплектов ключей передается; • ответственность сторон за нарушение договора; • условия об изменении и расторжении договора; • момент заключения договора. Он влияет на возможность взыскания ссудополучателем убытков в случае, если ссудодатель не передаст помещение вовремя (ст. 692 ГК РФ). Убытки можно взыскать, если договор считается заключенным с момента согласования всех существенных условий, а не с момента передачи вещи.
По ссылке можно посмотреть образец договора между юрлицами о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения.
Вопрос
Можно ли принять работника 29 числа и указать в трудовом договоре, что он приступил к работе 01 числа следующего месяца? Соответственно, за три дня (с 29 по 31) начисления зарплаты нет, а будет только с 1 числа следующего месяца. Соответствует ли такое оформление нормам ТК?
Ответ
Да, можно. Трудовой кодекс РФ не запрещает устанавливать в трудовом договоре дату начала работы (01 число следующего месяца), отличную от даты его заключения (29 число текущего месяца).
Приказ о приеме на работу может быть издан датой заключения трудового договора (29 числа). Срок сдачи формы ЕФС-1 подраздел 1.1 не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приеме на работу (в случае его издания) или оформления трудового договора (т.е. 29 или 30 число).
Начисление заработной платы с первого рабочего дня (01 числа) в рассматриваемом случае соответствует нормам ТК РФ.
Обоснование
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ч. 1 ст. 16 ТК РФ).
В трудовом договоре указывается дата его заключения, а также одним из обязательных условий является дата начала работы. Дата заключения трудового договора и дата начала работы могут отличаться (ст. 57 ТК РФ).
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу (ст. 61 ТК РФ).
Согласно ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Из вышеперечисленных норм следует, что основанием для издания приказа о приеме на работу является заключение трудового договора. Основным документом в данном случае является трудовой договор. Следовательно, приказ о приеме на работу должен быть издан не ранее даты заключения трудового договора.
Срок сдачи подраздела 1.1 формы ЕФС-1 (ст. 11 Закона N 27-ФЗ): при приеме на работу — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), иного документа, принятия решения, которые подтверждают оформление, приостановление, возобновление или прекращение трудовых отношений.
Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Это определение предусмотрено ч. 1 ст. 129 ТК РФ.
Конструкция договора хранения на первый взгляд выглядит достаточно простой – поклажедатель передает на хранение определенную вещь, а хранитель обязуется хранить эту вещь и возвратить ее обратно в целости и сохранности. При кажущейся простоте этой сделки Гражданский кодекс выделяет несколько видов договора хранения, а регулирующие нормы приводятся в отдельной главе с тремя параграфами (статьи 886 – 926 ГК РФ).
Очевидно, что закон предъявляет специфические требования к сторонам договора хранения в разных ситуациях:
Кроме того, хранение, как услуга, может сопутствовать исполнению других договоров: поставки, перевозки, транспортной экспедиции, агентированию.
Договор хранения заключается только при передаче на хранение определенной движимой вещи. Под его действие не подпадают охрана объектов недвижимости (склад, магазин, жилье и т.д.).
Хотя хранение – это услуга, она не во всех случаях будет возмездной, т.е. платной. Так, безвозмездным предполагается хранение в гардеробах организаций, гостиницах, пансионатах, санаториях, спортклубах, банях. В таких ситуациях обязанности возникают только у хранителя, но и они могут ограничены объявлением, что хранитель не несет ответственности за сохранность денег и ценных вещей. Или же такие вещи могут храниться ответственно, если будут помещены в сейф.
Например, согласно статье 925 ГК РФ гостиница не отвечает за сохранность денег и ценных вещей, когда они были просто внесены в гостиницу (в номер или переданы работникам гостиницы). В то же время гостиница отвечает за утрату денег и ценных вещей, если они были приняты гостиницей на хранение или помещены постояльцем в индивидуальный гостиничный сейф.
Принято разделять разные виды договора хранения на те, которые заключаются с непрофессиональными хранителями, и с теми, для кого хранение является одной из целью профессиональной деятельности. В частности, профессиональными хранителями являются товарные склады, особенности деятельности которых мы рассмотрим ниже.
Условия договора хранения
Договор хранения должен быть заключен в письменной форме (статья 887 ГК РФ), причем, это необязательно должен быть единый документ, подписанный обеими сторонами. Будет считаться, что письменная форма соблюдена, если принятие вещи на хранение было оформлено квитанцией, сохранной распиской, другим документом с подписью хранителя. В некоторых случаях, например, в камерах хранения вокзалов, для заключения договора хранения достаточно выдачи номерного знака или жетона.
Но, конечно, при передаче имущества на хранение в товарный склад во всех случаях предпочтительнее составлять письменный договор. Обязательными для договора хранения будут:
Такая вещь не всегда будет иметь индивидуальные признаки, и в процессе хранения она может смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (статья 890 ГК РФ). В этом случае речь идет об обезличенном хранении, и хранитель должен вернуть не ту же самую вещь, а подобную ей. Например, это может быть тонна щебня определенной фракции. Условиями договора возможность хранения с обезличением может быть запрещена.
В договоре хранения стоит согласовать дополнительные условия, которые Гражданский кодекс к существенным не относит, но которые могут вызвать споры сторон:
Права и обязанности поклажедателя
Договор безвозмездного хранения можно назвать односторонним, т.к. основные обязанности по нему возникают только у хранителя. Если же был заключен возмездный договор хранения, то поклажедатель обязан будет выплатить хранителю вознаграждение. Что касается расходов на хранение вещи, а также чрезвычайных расходов (непредвиденных при заключении договора), то по согласованию сторон они могут быть переложены на хранителя.
В то же время, у поклажедателя есть договорные обязанности, которые он должен исполнить независимо от того, оплачивает ли он услуги по хранению или нет.
Во –первых, он должен сообщить хранителю об особых свойствах вещи, из-за которых она может причинить вред или убытки хранителю и третьим лицам. Это вещи взрывоопасные, легковоспламеняющиеся или вообще опасные по своей природе. Без такого предупреждения (желательно, письменного, т.к. кодекс не указывает его формы) эти вещи могут быть в любое время уничтожены или обезврежены хранителем без последующего возмещения убытков. В случае же, когда такие вещи нанесли ущерб хранителю или третьим лицам, поклажедатель обязан будет возместить этот ущерб.
Во-вторых, поклажедатель обязан забрать свою вещь после окончания оговоренного срока хранения или, если он не был указан, то по требованию хранителя. Последствия нарушения этой обязанности мы уже рассмотрели.
Что касается прав поклажедателя, то основным можно назвать его право получить свою вещь назад в целости и сохранности. Если вещь в результате хранения была утрачена или повреждена, то поклажедатель имеет право получить ее полную стоимость или ту сумму, на которую уменьшилась стоимость вещи. Причем, такое право возникает даже в случае, когда хранение было безвозмездным.
Права и обязанности хранителя
Главная обязанность хранителя по договору хранения прописана в статье 886 ГК РФ: «хранитель обязуется хранить вещь, переданную ей поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности». Сохранность вещи означает, что она не должна потерять за время хранения своих первоначальных свойств и быть пригодной для использования по назначению.
Если в договоре хранения не указаны специальные условия для обеспечения сохранности вещи, то они должны быть такими, чтобы соответствовать ее свойствам. Например, естественно, что замороженная продукция должна храниться в морозильных камерах; вещи, которые могут прийти в негодность из-за влаги – в водонепроницаемой упаковке; агрономическая продукция – в сухих проветриваемых помещениях и т.д.
Принятую на хранение вещь хранитель должен вернуть по первому требованию владельца, даже если срок договора хранения не истек.
Свою обязанность по сохранности вещи хранитель должен исполнять лично, а передавать вещь на хранение другому лицу может только с согласия поклажедателя (договор хранения может содержать и другие условия). Если же обстоятельства сложились так, что хранитель вынужден передать вещь другому лицу, предположим, вышло из строя холодильное оборудование, то об этом надо незамедлительно сообщить поклажедателю.
Что касается ответственности за недостачу, утрату или повреждение переданной на хранение вещи, то ее размер зависит от того, был ли договор хранения возмездным. Если плата за хранение не взималась, то хранитель должен вернуть только стоимость утраченных или недостающих вещей или же ту сумму, на которую уменьшилась стоимость испорченной вещи.
Профессиональный хранитель обязан будет вернуть не только стоимость вещи, но и упущенную выгоду и расходы на доставку вещи к месту хранения. Такие условия действуют по умолчанию, но стороны договора хранения могут отказаться от этой дополнительной ответственности хранителя, указав это в тексте. Хранитель не будет отвечать за порчу или утрату вещи, если докажет, что это произошло в результате обстоятельств, от него не зависящих, или из-за свойств вещи, о которых поклажедатель его не предупредил.
Хранитель имеет право на получение вознаграждения, а для профессиональных хранителей такое вознаграждение является их основными доходами от предпринимательской деятельности. Если поклажедатель не забирает вещь после прекращения срока действия договора хранения, то он обязан доплатить за ее дальнейшее хранение. Гражданский кодекс приводит формулировку «соразмерное вознаграждение», на практике же хранитель часто устанавливает условие более высокой платы за хранение вещи по истечении срока договора.
Хранение на товарном складе
Договор хранения, заключенный с таким профессиональным хранителем, как товарный склад, имеет свои особенности. ГК РФ отводит ему отдельный параграф (статьи 907 – 918). Учитывая, что на товарном складе хранятся товары, т.е. вещи, предназначенные для продажи, обмена или другого оборота, к их хранению применяются особые требования.
Согласно статье 909 ГК РФ при приеме товаров на хранение товарный склад за свой счет производит их осмотр, определяет их количество и состояние. Владелец товаров имеет право во время хранения осматривать товары, брать пробы, принимать меры, необходимые для их сохранности (если имеющихся мер недостаточно).
При возвращении товаров владельцу любая из сторон договора хранения имеет право требовать осмотра товара и сверки его количества, причем, расходы на это несет тот, кто заявил такое требование. Если подобная совместная проверка состояния и качества товаров не была произведена, то заявить о недостаче или порче товара поклажедатель должен письменно при получении товара.
Факта принятия товаров на склад подтверждается одним из документов:
Складская квитанция – это документ, подтверждающий передачу товара на хранение. Хотя она может заменить сам договор хранения, но делать это не рекомендуется, а обязательно составлять и подписывать единый документ под названием «договор».
А вот складское свидетельство – это уже не обычный документ, а ценная бумага на предъявителя. По складскому свидетельству товар может получить третье лицо, а не только сам владелец товаров. Залоговое свидетельства (одна из частей двойного складского свидетельства) дает право заложить хранящийся на складе товар.
Бесплатный экспресс-аудит учёта от специалистов 1С
Мы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Дзен — анонсы статей, новости по регистрации и ведению бизнеса
Начнем с того, что срок действия и исполнения контракта не являются тождественными понятиями. Срок действия контракта – это период, в течение которого действуют договорные отношения и этот срок действия всегда более длительный, чем срок исполнения (исходя из этого думаю, мы можем обсуждать опечатку, как аргумент дальнейших действий). Если в ваших документах был указан срок исполнения обязательств по поставке товара (ГСМ) до 31.03.2024 г., то в части расчетов по контракту до полного их исполнения, срок должен быть более длительный, тк п. 1-3 статьи 425 ГК РФ установлено, что контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств. Что можно сделать. Для дальнейших действий необходимо согласие сторон и соблюдение требований 44-ФЗ на изменения в проекте контракта.
Для большинства сделок срок действия договора обязательным условием не является. Но если конкретный вид сделки относит это условие к существенным, то стороны обязаны о нем договориться и включить в текст договора. Аналогично нужно поступить, если стороны сами считают срок действия договора таким условием (например, в рамках предварительного соглашения о будущей сделке). В случае если срок действия контракта был существенным условием контракта, то его изменение через дополнительное соглашение может быть невозможно, и необходимо будет производить переподписание контракта.
1. Какие даты может содержать договор
Договор может содержать как одну, так и несколько дат. Так, в договоре стороны могут указать:
- дату составления договора как документа. Ее обычно указывают на первой странице в правом верхнем углу.
Если далее по тексту договора указана дата подписания договора, дата вступления договора в силу и т.п., то дата составления договора фактически является его реквизитом и с ней не связано наступление каких-либо юридических последствий для сторон. Однако если в договоре отсутствуют иные подобные даты, то на практике эту дату считают датой заключения договора. Исключение составляют случаи, когда для заключения договора необходимо выполнение определенных условий. Например, когда:
— для заключения договора необходима передача имущества. В этом случае договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (п. 2 ст. 403 ГК);
— договор требует регистрации. В данном случае договор считается заключенным с момента его регистрации, если иное правило не предусмотрено законодательными актами (п. 3 ст. 403 ГК).
Пример Стороны подписали договор поставки. Договор содержит дату, связанную с его заключением, только на первой странице в правом верхнем углу — 26.04.2023. Следовательно, дата 26.04.2023 будет считаться как датой составления договора, так и датой его заключения;
- дату подписания договора. Как правило, во избежание спорных ситуаций стороны проставляют дату подписания договора рядом со своей подписью.
Обычно, если в договоре указана дата его подписания и ничего не сказано про дату заключения договора, то эту дату считают датой заключения договора. При этом возможна ситуация, когда стороны подписывают договор в разные дни и, соответственно, в договоре проставляют разные даты подписания. В таких случаях датой подписания договора признается более поздняя дата. Это обусловлено тем, что именно в более позднюю дату договор подписан с двух (трех) сторон (п. 3 ст. 155 ГК).
Пример Стороны подписали договор оказания услуг. Договор содержит на первой странице в правом верхнем углу дату 26.04.2023. Кроме того, рядом с подписью заказчика стоит дата 28.04.2023, а рядом с подписью исполнителя — 29.04.2023. В таком случае датой заключения договора будет 29.04.2023. Именно с этой даты у сторон возникают права и обязанности по рассматриваемому договору оказания услуг;
- дату вступления договора в силу, т.е. дату с которой договор начинает действовать и его положения применяются к отношениям сторон. В договоре она может быть определена:
— путем указания конкретной даты. Например, настоящий договор вступает в силу с 26.04.2023;
— путем указания на событие. В частности, договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
Обратите внимание! Фактически понятие «дата вступления договора в силу» является синонимом понятия «дата заключения договора» (п. 1 ст. 395 ГК).
Дата вступления договора в силу может как совпадать с датой составления договора, датой его подписания, так и отличаться от этих дат.
Примечание Помимо вышеназванных дат договор может содержать дату начала выполнения работ (оказания услуг), дату поставки товара, дату начала срока аренды и др. Эти даты определяют, в какой срок должно быть начато выполнение или выполнено обязательство по договору.
2. Что понимают под датой договора и для чего она нужна
Как в НПА, так и на практике можно встретить термин «дата договора». Однако в законодательстве нет единого определения, что следует под ней понимать. Лишь применительно к отдельным ситуациям дается пояснение, какая дата считается датой договора. В частности, для целей регистрации валютного договора под датой договора понимают дату заключения валютного договора (п. 3 приложения 1 к Инструкции от 12.02.2021 N 37).
На практике же понятие «дата договора» может использоваться в различных значениях. Это может быть и дата составления договора, и дата подписания договора, и дата заключения договора (вступления в силу).
Дата договора обычно требуется для его идентификации. Например, чтобы понять, к какому договору относятся те или иные приложения (спецификации, графики оплат и т.п.), по какому договору внесена оплата, отгружен товар.
3. Какую дату указывать в качестве даты договора, если в договоре несколько дат
Если для той или иной ситуации из законодательства следует, какую дату нужно указывать в качестве даты договора, то следует руководствоваться соответствующим законодательством. Если же какие-либо указания отсутствуют, то, полагаем, стороны сами определяют, какую дату они считают датой договора.
Вместе с тем рекомендуем в качестве такой даты указывать дату составления договора. Это обусловлено следующим:
— при составлении и согласовании договора может возникнуть необходимость оформить приложения к нему либо протокол разногласий. Как в приложениях к договору, так и в протоколе разногласий нужно указать реквизиты договора (номер и дату). В таких случаях в качестве даты обычно указывается именно дата составления договора, т.к. она уже известна, а иные даты еще могут быть не определены;
— дата договора чаще всего используется для идентификации соответствующего договора. И дата составления договора наряду с его номером является реквизитом, по которому удобно идентифицировать договор.
Во избежание споров стороны могут в самом договоре определить, какую дату они будут считать датой договора и указывать для идентификации соответствующего договора (п. 3 ст. 391 ГК).
Пример формулировки условия в договоре «Стороны договорились, что при упоминании даты настоящего договора в различных документах (счетах, приложениях к настоящему договору, ПУД, письмах, иных документах) используется дата, указанная на первой странице в правом верхнем углу настоящего договора, в том числе если дата вступления настоящего договора в силу отличается от даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу настоящего договора».
Долговая расписка между физическими лицами и договор займа от частного лица — это разные вещи.
Заем — это двусторонняя сделка. По ней кредитор передает заемщику деньги, а тот, в свою очередь, обязуется в оговоренный срок вернуть их. Участники правоотношений вправе договориться о том, что за период пользования денежными средствами заемщик выплачивает проценты. Отметим, договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда договор заключен между гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Таким образом, заем от частного лица — это двусторонний документ, его в обязательном порядке подписывают и кредитор, и должник.
По желанию участников его может удостоверить нотариус.
При этом заем от частного лица может быть как письменным, так и устным. Статья 808 Гражданского кодекса РФ устанавливает правило о том, что, если и кредитором, и должником являются граждане, сделку займа от частного лица можно заключить устно при размере задолженности менее 10 000 рублей. Если же она превышает 10 000 рублей, следует составить полноценный документ.
Долговая расписка — это односторонний документ, его выдает должник в качестве подтверждения, что он получил деньги. То есть долговая расписка между физическими лицами должна оформляться как дополнение к сделке займа от частного лица.
Расписка — это необязательный документ. Гражданский кодекс РФ говорит о том, что зафиксировать факт передачи денег можно и другим способом.
Таким образом, считать, что долговая расписка между физическими лицами заменяет соглашение займа от частного лица или сама является им, неверно.
На практике, разумеется, люди далеко не всегда составляют письменную сделку займа от частного лица. Ими составляется только долговая расписка между физическими лицами.
Взыскать долг, если на руках у кредитора только долговая расписка между физическими лицами, может быть значительно сложнее, чем когда оформлено нотариальное соглашение займа от частного лица. Однако долговая расписка между физическими лицами — это все же лучше, чем вообще ничего.
Как оформить долговую расписку?
Долговая расписка между двумя людьми обязательно оформляется письменно. Важно, чтобы должник составил ее от руки. Это не нормативное требование, но, если у сторон возникнет спор по поводу факта передачи денежных средств и заемщик заявит, что ничего не получал, а долговая расписка между физическими лицами поддельная, ее подлинность легко доказать с помощью почерковедческой экспертизы.
Долговая расписка между физическими лицами должна содержать следующую информацию:
● реквизиты соглашения займа, если он составлен;
● фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса проживания и паспортные данные обоих участников отношений;
● сумму займа, ее следует прописать как числом, так и прописью;
● когда и где долговая расписка между физическими лицами была составлена.
Также хорошо, если долговая расписка между физическими лицами будет содержать такие пункты, как:
● цель займа;
● срок возврата — можно как предусмотреть конкретную дату, так и поставить условие «до востребования», но во втором случае деньги могут быть возвращены не сразу, а в течение 30 дней;
● проценты, которые будут начислены;
● ответственность за невозврат средств в оговоренный срок или по требованию кредитора.
После того как расписка составлена, ее забирает заимодавец и хранит до момента погашения задолженности. А в момент погашения он передает ее заемщику или она уничтожается.
Правильно оформленная долговая расписка между физическими лицами значительно повышает шанс, что заемщик исполнит свои обязательства и вернет взятые в долг средства вовремя.
Как правильно давать деньги в долг?
Правильное оформление займа от частного лица позволит заимодавцу быть уверенным, что, даже если заемщик окажется недобросовестным, он сможет взыскать задолженность.
Первое, о чем необходимо позаботиться, — это полноценное оформление займа от частного лица. То есть необходимо оформить двусторонний договор, по которому одна сторона передает другой некоторую сумму, а вторая обязуется эту сумму вернуть. В тексте необходимо предусмотреть не только размер займа от частного лица, но и такие условия, как:
● срок передачи денег обратно;
● условие о процентах;
● ответственность за опоздание с погашением.
Идеальным вариантом является удостоверить заем от частного лица у нотариуса.
Нотариус проверит законность всех положений сделки займа от частного лица, благодаря чему его будет практически невозможно оспорить в суде.
Мало того, если заем удостоверяет нотариус, это значительно облегчает взыскание долга — заимодавцу будет достаточно прийти к нотариусу, получить исполнительную надпись, а затем обратиться к судебным приставам. Приставы тут же приступят к процедуре взыскания. То есть не потребуется обращение в суд.
Однако необходимо помнить, что за совершение нотариальных действий законодательно предусмотрена плата. Поэтому оформление отношений у нотариуса влечет для участников сделки дополнительные расходы.
С другой стороны, участие нотариуса значительно снижает будущие риски, в том числе материальные, если кто-то не исполнит обязательства.
Если сделка не оформлена или оформлена в простой письменной форме без нотариуса, взыскание усложняется. Не исключено, что придется обращаться в суд с иском о взыскании долга. А потом, в случае удачного разрешения спора в суде, взыскивать долг с помощью приставов.
После заключения договора в простой письменной или нотариальной форме можно (но необязательно) оформить долговую расписку между физическими лицами. Она в случае спора послужит подтверждением факта передачи денег в долг.
Таким образом, если у заимодавца на руках будут и договор, особенно если его удостоверил нотариус, и долговая расписка между физическими лицами от заемщика, подтверждающая передачу суммы задолженности, его шансы на взыскание долга в случае спора будут практически стопроцентными.







